偷錄偷拍真該合法嗎
最高人民法院曾于1995年出臺《關于未經(jīng)對方當事人同意私自錄制其談話取得的資料不能作為證據(jù)使用的批復》,要求將錄音資料的證據(jù)合法性標準限定在經(jīng)對方當事人同意的范圍內(nèi)。這樣的標準太過嚴格,幾乎等于否定了偷拍偷錄的證據(jù)效力。2001年《最高人民法院關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第六十八條規(guī)定:“以侵害他人合法權益或者違反法律禁止性規(guī)定的方法取得的證據(jù),不能作為認定案件事實的依據(jù)。”很多人據(jù)此認為,這樣的規(guī)定意味著,只要取證過程沒有侵害他人權益或者違反法律禁止性規(guī)定,偷拍偷錄的證據(jù)效力就可以得到認可,“為偷拍偷錄松綁”的說法不脛而走。
然而,對這條規(guī)定如何理解,實踐中存在頗多分歧。如何在保護隱私和其他權益之間實現(xiàn)平衡,一直是一個爭論不休的話題。有學者主張,除了以犯罪行為和以嚴重侵犯他人權益的行為取得的證據(jù)不合法外,在一般情況下進行偷拍偷錄取得的證據(jù)應該作為合法證據(jù)采用,但也有學者主張對偷拍偷錄行為嚴格限定。2005年“兩會”上,全國政協(xié)委員劉白駒教授提交相關提案,建議對《刑法》作出修改,增設“侵犯個人秘密罪”或“侵犯隱私罪”,把情節(jié)嚴重的利用現(xiàn)代化工具偷窺、竊聽、偷拍、偷錄他人隱私和傳播偷拍、偷錄他人隱私照片、錄像、錄音的行為,以及其他情節(jié)嚴重的侵犯個人秘密的行為列入其中。
在這一事件中,人們對張鈺偷拍偷錄行為作出截然相反的評價,暴露了人們不同的價值追求,暴露了在這一問題上人們認識的分歧和混亂,從而提醒我們:如何合理界定偷拍偷錄,需要一個權威的說法。
(新聞來源:檢察日報,作者:李曙明)
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